ENSAYO: “PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE"

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“PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE" Por: Mayhorin Calderón Castil

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“PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE" 

Por: Mayhorin Calderón Castillo

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¿QUÉ PUEDE APRENDERSE DEL CASO

ESTADOUNIDENSE?

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La industria del software en Argentina es una industria en constante expansión.

La industria del software crece en el mercado interno y externo en el desarrollo del software para exportación. Los derechos de propiedad intelectual nunca han sido más económica y políticamente importantes de lo que son hoy.

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La era digital ha producido nuevas formas de derechos privados, negociados multilateralmente, reforzados por el surgimiento de normas internacionales.

Desde 1988 se protege el software en Argentina bajo el derecho de autor.En el derecho penal el software fue protegido tempranamente.A fines de 1994 en la sanción de la ley 24429, se incluyó en la legislación argentina la normativa del “ADPIC”, fue la primera protección explicita del software.      El software hoy se protege con el registro de la dirección nacional de derecho de autor.

El instituto nacional de propiedad industrial ha establecido directrices para el patenta miento del software.      El software puede ser patentado cuando “aporta una solución técnica a un problema técnico”.        

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Pueden patentarse 3 tipos de software:

a)     El procesamiento de datos físicos.

b)    El procedimiento o método que tiene un efecto sobre la manera en que un ordenador funciona.

c)     El procedimiento o método cuya estructura implica consideraciones técnicas.

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LA PROTECCION DEL SOFTWARE EN ESTADOS UNIDOS: DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y SECRETOS COMERCIALES.

En los estados unidos las normas sobre “secretos comerciales”, copyright y derecho de patentes han sido usadas para proteger la inversión en programas de computación.  

En 1964 la oficina estableció las reglas para el registro del software según la ley de copyright de 1909. En 1976 el congreso modifico la ley e copyright, sin embargo el ámbito de protección no era claro.            

Los tribunales interpretaban la ley de copyright bajo la “doctrina el primer uso”. Por eso muchas compañías preferían usar los acuerdos de licencia de software para ampliar la protección.        

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La cuestión también fue tratada por la jurisprudencia, que evoluciono también en el ámbito de las interfaces del software.    También hubo otros avances legislativos en el copyright de software, en 1990 el congreso sanciono la ley de modificación de alquiler de software de computación.

En 1998 el congreso sanciono la ley de copyright del milenio digital.

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El software libre es aquel que incorpora cuatro libertades:

1.     La libertad de ejecutar el programa para cualquier fin

2.     La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades

3.     Redistribuir las copias para ayudar a tu par.

4.     La libertad de mejorar el programa y lanzar tus mejoras al público.El software libre es generalmente distribuido bajo licencia de copyleft y algunas licencias de creative commons.          

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El primer pronunciamiento sobre patentes de software se produjo en el caso Gottschalk v. Benson en 1972. La suprema corte rechazo la patente, argumentando que otorgarla significaba permitir el patenta miento de procedimientos matemáticos en sí, algo no permitido por el derecho de patentes.           No fue hasta 1994 que la jurisprudencia permitió la protección del software independientemente de los procesos físicos.

El salto controversial se produjo 1998 con la decisión en State Street Bank, que dio lugar a las hoy crecientes patentes de métodos comerciales.

A partir de State Street Bank se ha entendido que el derecho de patentes estadounidense protege cualquier método, mientras que produzca un resultado útil, concreto y tangible.           

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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHO DE PATENTES EN LA PROTECCION DEL SOFTWARE

Parecería que la protección del

derecho de patentes es inadecuada.

Los profesores Meurer y Jim

argumentan que el sistema de patentes

desalienta la innovación.

La aplicación para la obtención de una

patente tiende a ser larga y costosa.

La protección del derecho de autor, está lejos de ser perfecta, el plazo

general de duración del derecho de autor resulta demasiado

extenso para aplicar a programas de

ordenador.

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Las patentes de software pueden proveer una protección mucho más grande para los desarrollos del software.

Parece esencial que la legislación que se adopte provea ambos tipos de protección y sea receptiva a los cambios en las tendencias tecnológicas.

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Por último es claro que el Derecho a Autor resulta ser el medio de protección jurídica que de un mejor modo tutela al software y a su autor, por ello entiendo  adecuado y correcto el régimen jurídico instrumentado en existente en Argentina.

Empero Argentina, no puede desconocer la tendencia mundial que propugna al régimen de las patentes como marco jurídico adecuado para proteger al software, y en ciertos casos corresponde reconocer que la demanda resulta acertada.

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Esto exige en los operadores jurídicos un nuevo desafío, a fin de determinar con la mayor precisión posible las condiciones

en las cuales a más de la protección por el Derecho de Autor corresponde o es conveniente otorgar a los programas de computación una patente de invención.